Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)

Дипломная работа: Принятие и отказ от наследства

1. Понятие и виды опеки

Чтобы полнее
представить смысл данных понятий,
обратимся к опеке и попечительству,
которые присущи нашему российскому
праву. Над полностью недееспособ­ными
лицами учреждается опека, над частично
дееспособными — попечительство. Римскому
праву такое разграничение известно не
было.

В качестве
отличительных признаков этих понятий
римские юристы выделяли возрастные или
физические признаки.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Опека устанавливалась
над малолетними гражданами обоего пола,
не состоящими под властью отца.

Опекунство в
Древнем Риме считалось публичной
должностью, поэтому опекунами могли
быть только те граждане, которые могли
занимать публичные должности.

1) опеку завещательную;

2) опеку законную;

3) опеку учредительную.

Завещательная
опека в
соответствии с Законами 12 Таблиц
устанавливалась над потомством на
основании завещания.

В своем завещании
домовладелец мог учредить опеку над
своими детьми, в том числе и еще не
родившимися; а также над внуками и
правнуками, если их отец умер раньше
деда.

1. каждый правоспособный
и дееспособный гражданин, проживающий
в данном или другом городе;

2. способный раб
домовладыки;

3. муниципалитет;

4. несовершеннолетний,
но в этом случае магистрат дополнительно
назначал попечителя.

Во всех случаях
отец не имел права назначить по завещанию
опекуном неизвестного человека.

В случаях, если до
смерти отец не успел в своем завещании
решить вопрос об опеке, то она
устанавливалась на основании закона.

Итак,
опекуном по закону
в древние времена мог стать лишь ближайший
родственник по отцовской линии. Он же
был одновременно и наследником имущества
по закону.

Во времена Юстиниана
опекуном мог быть уже родственник и по
материнской линии, однако с тем
отменительным условием, что если мать
или бабка, являющиеся опекуном над
своими малолетними, выйдут замуж, то
должны прежде отказаться от опеки.

Законным опекуном
является отец по отношению к своим
детям, отпущенным на свободу, т.е. из-под
отцовской власти.

Дипломная работа: Принятие и отказ от наследства

В случаях, если не
было завещательной и законной опеки,
то она
учреждалась претором.

Какие же особенности
этой опеки?

1) Лица, определяемые
в опекуны, должны проживать в округе
претора;

2) На установление
такой опеки не требовалось согласия
малолетних;

3) Претор должен
был предварительно узнать о нравственном
поведении лица, определяемого в опекуны;

4) Недопустимо было
назначение опеки под каким-либо условием.

Ходатайство об
установлении опеки возбуждали различные
лица. Одни из них в силу своей обязанности
– мать, родственники; другие в силу
этических норм – друзья покойного; третьи
— в силу собственного материального
интереса — займодавцы.

Закон допускал
наличие двух или нескольких опекунов,
при этом, как правило, один из них
представлял всю «коллегию» (соопекунов).

Свидетельство о праве на наследство

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Статья
213. Право собственности граждан и
юридических лиц

1.
В собственности граждан и юридических
лиц может находиться любое имущество,
за исключением отдельных видов имущества,
которое в соответствии с законом не
может принадлежать гражданам или
юридическим лицам.

2.
Количество и стоимость имущества,
находящегося в собственности граждан
и юридических лиц, не ограничиваются,
за исключением случаев, когда такие
ограничения установлены законом в
целях, предусмотренных пунктом
2 статьи 1настоящего Кодекса.

3.
Коммерческие и некоммерческие организации,
кроме государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений, являются
собственниками имущества, переданного
им в качестве вкладов (взносов) их
учредителями (участниками, членами), а
также имущества, приобретенного этими
юридическими лицами по иным основаниям.

4.
Общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные
фонды являются собственниками
приобретенного ими имущества и могут
использовать его лишь для достижения
целей, предусмотренных их учредительными
документами. Учредители (участники,
члены) этих организаций утрачивают
право на имущество, переданное ими в
собственность соответствующей
организации.

Статья
214. Право государственной собственности

1.
Государственной собственностью в
Российской Федерации является имущество,
принадлежащее на праве собственности
Российской Федерации (федеральная
собственность), и имущество, принадлежащее
на праве собственности субъектам
Российской Федерации – республикам,
краям, областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным
округам (собственность субъекта
Российской Федерации).

2.
Земля и другие природные ресурсы, не
находящиеся в собственности граждан,
юридических лиц либо муниципальных
образований, являются государственной
собственностью.

3.
От имени Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации права собственника
осуществляют органы и лица, указанные
в статье 125настоящего
Кодекса.

4.
Имущество, находящееся в государственной
собственности, закрепляется за
государственными предприятиями и
учреждениями во владение, пользование
и распоряжение в соответствии с настоящим
Кодексом (статьи 294,296).

Средства
соответствующего бюджета и иное
государственное имущество, не закрепленное
за государственными предприятиями и
учреждениями, составляют государственную
казну Российской Федерации, казну
республики в составе Российской
Федерации, казну края, области, города
федерального значения, автономной
области, автономного округа.

5.
Отнесение государственного имущества
к федеральной собственности и к
собственности субъектов Российской
Федерации осуществляется в порядке,
установленном законом.

Предлагаем ознакомиться:  Советы для тех, у кого описывают или арестовывают имущество

Статья
215. Право муниципальной собственности

1.
Имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и сельским
поселениям, а также другим муниципальным
образованиям, является муниципальной
собственностью.

2.
От имени муниципального образования
права собственника осуществляют органы
местного самоуправления и лица, указанные
в статье 125настоящего
Кодекса.

3.
Имущество, находящееся в муниципальной
собственности, закрепляется за
муниципальными предприятиями и
учреждениями во владение, пользование
и распоряжение в соответствии с настоящим
Кодексом (статьи 294,296).

Средства
местного бюджета и иное муниципальное
имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями, составляют
муниципальную казну соответствующего
городского, сельского поселения или
другого муниципального образования.

Опекун вступал в
свои права после его утверждения. До
вступления в права он в присутствии
публичных чиновников должен был сделать
точную опись всего имущества опекаемого
и представить ее в магистрат.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

1. Защищать опекаемого
во всех случаях, предусмот­ренных
опекой;

2. Достойно
воспитывать опекаемого;

3. Придавать
юридическую силу или ликвидировать
сделки, совершаемые опекаемым;

4. Вести хозяйство
опекаемого так, как бы он вел свое;

5.Отвечать перед
опекаемым за самую малую неосмотрительность.

1.
Делать издержки, т.е. тратить часть
имущества опекаемого на поддержание
остального в хорошем состоянии;

Дипломная работа: Принятие и отказ от наследства

2. Отчуждать полевые
плоды;

3. Оплатить долги
умершего отца опекаемого с той целью,
чтобы имущество опекаемого не было
обременено долгами;

4. За счет имущества
опекаемого оплачивать работу учителей,
слуг и других лиц, нанятых в интересах
опекаемого.

По окончании опеки
опекун обязан был представить отчет по
делам опеки, а опекаемый — вознаградить
опекуна, но не за выполнение опекуном
обязанностей, а за издержки, понесенные
на поддержание имущества опекаемого в
хорошем состоянии.

В цивильном праве
деятельность опекуна по опеке над
малолетними состояла в том, что он или
управлял имуществом малолетнего, или
подкреплял сделки, совершаемые самим
малолетним.

Дипломная работа: Принятие и отказ от наследства

Таким образом,
римский опекун не имел своей задачей
заботиться о личности малолетнего, о
его воспитании. Эта задача лежала на
материили
других близких родственниках — когнатах.

Объясняется это
тем, что агнат как ближайший наследник
своего опекаемого, не только не имел
интереса заботиться о его воспитании,
но наоборот, мог желать его смерти и
поэтому его главным интересом была
забота о сохранности имущества.

– он должен лично
присутствовать при совершении сделки;

-должен дать свое
согласие устно и причем во время
совершения сделки;

– одобрение нужно
было дать безусловно, без всяких оговорок.

По древнейшему
римскому праву опекун не нес никаких
прямых обязанностей относительно
опекаемого, однако он не освобождался
от ответственности в тех случаях, когда
причинял ущерб имуществу опекаемого.
Так, еще в 12 Таблицах отмечалось, что
если опекун причинил опекаемому убытки
своим злонамеренным или крайне небрежным
ведением дела, то лица, близкие к
опекаемому, имели право просить судебного
магистрата об удалении опекуна.

Во второй половине
республики в области опеки происходит
важнейшая перемена, а именно — изме­няется
взгляд на само положение опекунов. В
древнем цивильном праве опекун имел
власть в своих собственных интересах,
теперь же опека стала рассматриваться
как обязанность и для опекуна, и для
правительства.

Таким образом,
общество в лице своего правитель­ства
должно было заботиться об ограждении
интересов лиц, неспособных собственными
силами защищать их, и опекун, назначаемый
правительством, должен был руководствоваться
той же заботой, а не личными интересами.

Во времена империи
была учреждена особая должность претора
по опекунским делам, т.к. консулы, к
которым перешло от городского претора
заведывание опеками, не могли по множеству
других дел достаточно внимательно
заниматься делами по опеке.

Если кто-нибудь
на части здания, выдающейся над прохожим
местом, положит или вывесит что-нибудь
такое, что может упасть и причинить
вред, то всякий гражданин может взыскать
с него штраф, хотя бы вывешенная вещь и
не упала. В этом случае деяние нельзя
причислить к преступлениям, потому что
в нем нет объективного элемента-вреда.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

В качестве
потерпевших в этих двух обязательствах
могли выступать любые лица, вещи, скот.

Такое обязательство
возникало, если слуги совершали кражу
или умышленно причиняли вред. За подобные
вредоносные действия предусматривалась
уплата штрафа в двойном размере
причиненного ущерба.

3. Реальные контракты

Это такие договоры,
которые получали силу обязательств
вследствие того, что соглашение между
сторонами сопровождалось дачей вещи
кредитором должнику. Если вещь не была
дана, то, несмотря на состоявшееся
соглашение, обязательство не получало
силы.

1)Заем.
Это такой договор, по которому один
контрагент (займодавец) давал другому
в собственность потребляемые вещи, а
другой (заемщик) обязывался возвратить
первому вещи того же рода и в том же
количестве.

– предметом договора
были потребляемые вещи;

– вещи давались
заемщику в собственность;

– заемщик обязывался
возвратить не те же самые вещи, а того
же рода;

– прекращался заем
простой уплатой;

– римский заем не
знал процентов, об этом составлялся
особый договор.

Предлагаем ознакомиться:  Установление факта фактического принятия наследства

2)
Ссуда
(commodatum).
По такому договору ссужатель дает
ссудопринимателю вещь в безвозмездное
пользование, а последний обязывается
вернуть ту же самую вещь назад по
окончании пользования. Отличия от займа:
вещь давалась в пользование и была
инди­видуально-определенной.

3)
Поклажа
(depositum).
Одно лицо (поклажедатель) дает другому
(поклажепринимателю) вещь на сохранение,
который обязывается сохранить вещь и
возвратить поклажедателю по первому
требованию. Договор этот был безвозмездный.

4. Консенсуальные контракты

Такие договоры
получали силу обязательств вследствие
одного простого соглашения между
контрагентами без соблюдения какой-нибудь
определенной формы.

1)
Купля-продажа.
Продавец обязывается предоставить
покупателю известную вещь, а покупатель
обязывается заплатить за нее определенную
сумму денег.

Соглашение считалось
достигнутым, если продавец и покупатель
договорились по предмету, о его цене. К
предмету могли относиться как уже
существующие вещи, так и те, появление
которых ожидается в будущем. Еще одним
требованием, которое предъявлялось к
передаваемым вещам, было то, чтобы они
не входили в состав изъятых из оборота
вещей.

Цена признавалась согласо­ванной,
если она была определенной, реальной и
выраженной в деньгах. Определенность
означала, что цена устраивает обе
стороны, которые приняли участие в ее
определении и согласны с нею. Реальность
цены требовалась для того, чтобы под
видом мнимой продажи не совершилось
дарение в обход установленных для него
форм.

Цена, выраженная в деньгах, отличала
куплю-продажу от мены, при которой вещи
обменивались не на деньги, а на другие
вещи. Как только соглашение по перечисленным
условиям достигалось, договор считался
заключенным. Ни одна из сторон не имела
права уклониться от его исполнения.
Если продавец не переда­вал вещь, она
по иску изымалась в принудительном
порядке.

До передачи вещи продавец был
обязан сохранить вещь и проявить такую
меру заботливости о проданной вещи,
какая свойственна заботливому главе
семейства. Поэтому он нес ответственность
за самую легкую неосторожность. Если
же происходила случайная гибель вещи,
продавец сохранял право на оплату цены.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

2)
Наем. В
силу этого договора одно лицо (наймодатель)
обязывается предоставить другому в
поль­зование известную вещь или личные
услуги, и это лицо (наемщик) обязывается
заплатить за это известную сумму денег.

а) наем вещей;

б) наем услуг. Лицо
отдавало в наем свои личные услуги.

3)
Товарищество.
Это договор, по которому двое или более
лиц обязываются соединить свои
имущественные средства или личные силы
для достижения какой-нибудь общей цели.

1) цели, которая
допускалась законом и была интересна
как для членов товарищества,так и для
общества;

2) средств достижения
цели, которые должны иметь имущественный
характер, т.е. поддаваться денежной
оценке.

Товарищество не
являлось юридическим лицом. При вступлении
во внешние отношения в интересах
товари­щества ответственность за
исполнение принятого на себя обязательства
нес конкретный товарищ, а не товари­щество
в целом.

Действие договора
товарищества прекращалосьв результате
смерти одного из товарищей, вследствие
достижения поставленной цели, по
требованию любого из товарищей, при
выходе любого из них из состава
товарищества.

4) Поручение.
Это договор, по которому одно лицо
(поверенный) обязывается исполнить
безвозмездно какое-либо дело по поручению
другого (доверителя).

Если поручение
исполняется за плату, то договор будет
наймом. Однако, если у поверенного при
выполнении обещания возникали трудности,
они могли быть компенсированы гонораром.

ТемаIx. Безымянные контракты. Пакты

Вопросы лекции

  1. Безымянные
    контракты.

  2. Пакты.

Проведенная
римскими юристами классификация
дого­ворных обязательств со временем
стала представлять собой стройную
систему, в которую не вписывались новые
договоры. Такие договоры получили
название безымянных контрактов.

Свою юридическую
защиту безымянные контракты получили
впервые только в начале империи.

Обязательство по
безымянным контрактам возникало не с
момента соглашения сторон, а только
после исполнения одной из сторон
обещанного предоставления.

Юридическая сила
безымянных контрактов состояла в том,
что исполнившая обязательство сторона
в случае уклонения от исполнения
обязательства другой стороной имела
право предъявить кондикционный иск о
возврате исполненного ею как
неосновательного обогащения.

Большинство
безымянных контрактов не имели названия.
Наиболее существенными являются договор
мены, оценочный договор и прекарий.

1) Мена.
Это был договор, по которому одна сторона
давала другой в собственность какую-нибудь
свою вещь, а другая обязывалась дать
первой в собственность также какую-нибудь
вещь. Отличия от купли: при мене вещь
обменивается на вещь, при купле – на
деньги; обязательство купли возникает
по одному соглашению, а мена только
после действительной дачи вещи.

2) Оценочный
договор.
Одно лицо давало другому вещь для продажи
за определенную цену, а этот последний
обязывался или дать хозяину эту цену,
или возвратить ту же самую вещь.
Комиссионер мог извлечь из этого договора
выгоду, если продавал вещь дороже, чем
она была оценена хозяином.

3) Прекарий.
По этому договору одно лицо передавало
в бесплатное пользование другого вещь,
которая возвращалась по первому же
требованию.

ТемаX. Деликтные и как бы деликтные обязательства

Вопросы лекции

  1. Понятие и виды
    деликтных обязательств.

  2. Как бы деликтные
    обязательства.

Предлагаем ознакомиться:  Как доказать мошенничество? Статья 159 УК РФ. Мошенничество

Как уже было
сказано, источником обязательств, кроме
договоров, служат и частные деликты
(delictum
privatum).

Деликтом
называется такое умышленное или
неосторожное нарушение чужого права,
которое преследу­ется по инициативе
частного потерпевшего лица и которое
влечет за собой обязанность для нарушителя
заплатить потерпевшему известную
денежную сумму — штраф.

1) нарушалось чужое
право, т.е. другому лицу незаконно
причинялся действительный вред. Если
нарушитель только хотел причинить вред,
но это ему не удалось, то деликт не
существует;

2) необходимо
наличие субъективного элемента: умысла,
намерения нарушить чужое право. Если
вред причинен, но неумышленно, то
нарушитель признавался невиновным.
Древнейшее римское право не требовало
наличия умысла;

3) преследование
правонарушения совершается по инициативе
частного потерпевшего лица;

4) последствия
деликта состояли в том, что правона­рушитель
был обязан заплатить потерпевшему
штраф, именно в этом и заключалось
обязательство, возникающее из деликта.

1) Инюриа
(несправедливость).

В римском праве
этим термином обнимались все и всякие
правонарушения, но уже в древности с
инюариа стали связываться главным
образом посягательства на телесную
неприкосновенность лица — от
члено­вредительства до пощечины.

Преторы существенно
расширили объем инюриа, включив в его
состав ущерб, причиненный чести и
достоинству лица, включая словесные
оскорбления.

Закон Корнелия
(81 г. до н.э.) прибавил еще к нему и действия
посторонних лиц, которыми вносится
раздор в семейные отношения.

Законы 12 Таблиц
устанавливали за совершение инюриа
фиксированный штраф.

Преторы же для
большей эффективности преду­сматривали
уплату штрафа, размер которого зависел
от оценки вреда самим истцом, претором
и судом.

Причем исковое
требование мог выдвигать только сам
потерпевший, а в случае его смерти —
наследник.

2) Фуртум
(кража). Под кражей понималось тайное
хищение чужой движимой вещи.

Законы 12 Таблиц
отмечали дневную и ночную кражу, назначая
за последнюю тяжкое наказание — от
бичевания до убийства на месте
преступления. Вор был и тот, у кого при
обыске, произведенном при соблюдении
определенной процедуры, было обнаружено
краденое.

В преторском праве
к краже были причислены противоправное
пользование вещью, переданной на
хранение, заложенной вещью и т.п.,
поскольку в подобных случаях виновный
действует против воли законных
собственников или владельцев. Истец
защищался двойным (и даже четвертным)
штрафом.

Как правило, кроме
уплаты штрафа, виновный был обязан
возвратить похищенное имущество и
компенсировать иные убытки потерпевшего.

3) Грабеж
(parina).
Это открытое насильственное похищение
у кого-либо имущества. Потерпевший мог
преследовать виновного как гражданским,
так и уголовным судом. В первом случае
он предъявлял к нему специальный иск,
посредством которого мог взыскать
четвертную стоимость награбленного.
Этот иск был создан преторским эдиктом,
а именно претором Лукуллом. До этого
грабеж не рассматривался как самостоятельное
преступление и подводился под понятие
кражи.

4) Угроза.
Как правило, договор между сторонами
признавался недействительным, если он
был заключен под влиянием угрозы.

Тем же эдиктом
претора Лукуллы угроза была признана
правонарушением, т.е. деликтом и тем
самым являлась основанием возникновения
деликтного обязательства. В силу этого
обязательства виновная сторона должна
была возместить потерпевшей ущерб,
равный четырехкратной стоимости
полученного по договору.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

5) Обман
кредиторов.
Как известно из истории обязательств,
первоначально кредитор мог обратить
взыс­кание лишь к личности должника,
но не к его имуществу. В дальнейшем, с
развитием гражданского оборота, кредиторы
получили право удовлетворения своих
претензий за счет имущества должника.

Естественным
ответным шагом стало занижение должниками
стоимости своего имущества при помощи
различных актов: например, дарственных.
В такой ситуации кредитор был вправе
предъявить иск одновре­менно к должнику
и к лицам, с которыми он заключил фиктивные
договоры.

Иск к должнику,
умышленные действия которого привели
к уменьшению имущества, служившего
источником покрытия требований
кредиторов, применялся со времен
Цицерона.

Предметом такого
иска являлось возмещение всего ущерба,
причиненного кредиторам действиями
должника, или выдача обогащения.

ТемаXi. Понятие и виды наследования

Вопросы лекции

  1. Понятие наследования.

  2. Наследование по
    завещанию.

  3. Наследование по
    закону.

  4. Принятие наследства.

  5. Отказ от наследства.
    Защита наследственных прав.

Наследованием
(hereditas)
называется переход имущества умершего
лица к другим лицам.

Римское право
впервые сформулировало идею об
универсальном
характере наследственного преемства.

Универсальное
преемство
заключалось в том, что наследник получал
полный состав наследственной массы,
которая включала в себя все то, что
должно уйти (по долгам завещателя), и
все то, что должно прийти (по долгам
завещателю).

Таким образом,
наследник вступал во все правоотношения
покойного, делался кредитором и должником
по всем его обязательствам.

Наряду с этим
римлянам было известно исингулярное
преемство,
которое заключалось в следующем:
наследодатель мог в своем завещании
возложить на наследников обязанность
выдать что-либо определенным лицам. То
есть лицо приобретает лишь отдельные
права на опреде­ленные вещи наследодателя.

– наследование по
завещанию,

– наследование по
закону.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Сочетать эти два
вида наследования не разрешалось. Первое
упоминание о таких разновидностях
наследо­вания содержится еще в Законах
12 Таблиц.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector